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专利系列之第八讲:专利申请人的权益
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广州专利申请

时间 : 2018-04-04 08:13 浏览量 : 6


本文有1770个字,阅读大概需要12分钟哟!

在讨论过发明人的权利之后,我们接下来讨论专利申请人的权益问题。

概念界定

在展开讨论之前,我们先对“申请人”这个概念进行界定。这里的专利申请人是指那些拥有专利申请权并且提交了合格的专利申请文件的人。虽有专利申请权但未提交专利申请或其申请未被受理的人,不是专利申请人。因此,专利申请人既不同于发明人或设计人,也不同于专利申请权的权利人。不同于发明人或设计人,“申请人”不是某个人所具有的一种身份,而是这个人所处的一种状态,只有那些进入专利申请程序的人才是申请人。我们这里所要讨论的申请人的权益,就是指专利申请人基于专利申请或在申请程序中享有的权益。专利申请被撤回、视为撤回、驳回以及授权之后,相关主体虽然已经不再是“申请人”了,但他仍然可以主张其在作为申请人这段期间内所取得或享有的权益。

有专利申请权的人按照专利法及其实施细则的规定提出了专利申请,只要其申请符合有关规定,就会被专利局受理。专利申请受理之后,就有了申请日和申请号。关于申请日在专利法上的意义,我们将另行讨论。基于其专利申请,申请人会享有一些程序性的权益。这些权益主要与申请有关,而与申请专利的发明创造没有太大的关系。

对抗在后申请

根据专利法第九条第二款的规定,两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。根据专利法实施细则和审查指南的有关规定,违反第九条第二款的规定是专利无效的事由之一。由此可见,一个专利申请被专利局受理之后,便具有了对抗在后申请的效力。申请人的申请未必一定会获得专利授权,但他人在其后就同样的发明创造提出的申请,一定不会得到授权。这种对抗效力不仅仅是程序性的,还会给申请人带来实体性利益:由于在后的所有申请都不会被授权,因此,即使最先申请人最终未能获得专利授权,他在实施其技术方案时也不用担心会被他人可能获得的专利所打扰。

优先权

专利申请带给申请人的另一项程序性利益便是著名的优先权。一些人把优先权理解为实体性权利,甚至有人把优先权与民法上的一些优先权(包括优先受偿权、优先购买或受让权等)相提并论,实际上是一种误解。优先权规则是实体规则而不是程序规则(这是它为什么会在巴黎公约中规定并且被TRIPS协定吸收的原因),但优先权不是以发明创造为客体的实体权利。关于优先权的问题,我们也将单独进行讨论。

临时保护

专利申请人享有的真正意义上的实体性利益规定在专利法第十三条中。该条规定:“发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”这一规定通常被视为对发明专利申请人的一项临时保护。之所以说是“临时”保护,是因为这一种保护只适用于发明专利授权之前,专利授权之后他人的实施就完全进入专利权的范围,不再需要这种保护了。

专利法第十三条明确这一保护的适用对象是公布后的发明专利申请,这意味着实用新型和外观设计专利申请以及尚未公布的发明专利申请,都不能享受这一保护。这一限定的依据是,实用新型和外观设计专利是不需要进行实质审查的,也就不存在授权前公布并被他人实施的情况;尚未公布的发明专利申请也不存在被他实施的情况。按第十三条的规定,申请人所得到的保护的内容只是费用请求权,而且这个费用还是“适当”的费用。至于何为适当,恐怕要结合他人实施的情况来确定了,但一定不能像专利侵权中的损害赔偿那样


深度理解

有一个问题在专利法第十三条中并没有写出来,即是不是所有的发明专利申请在公布后其申请人都可以获得这一临时保护?从字面上看好像是这样,但其实不是。只有最终获得发明专利授权的申请人才能享受这一保护,这实际上是一种“秋后算帐”的做法。正因如此,专利法第六十八条第二款专门规定了此种情况下诉讼时效的起算:“自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。”

侧面说明

由于早期公布的发明专利申请与最终授权的专利在内容上可能会有所变化,专利司法解释(二)第十八条第二款特别规定:“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉技术方案均落入上述两种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明;被诉技术方案仅落入其中一种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”这也从一个侧面说明,只有那些获得授权的发明专利申请人才能享有第十三条的临时保护。


品读之后,

愿享同感。

by.炳叔讲知产

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